Нотариальное удостоверение брачного договора
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Нотариальное удостоверение брачного договора». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Брачным договором не регулируются вопросы личного неимущественного характера. «Например, если муж потолстеет и будет весить 120 кг, жена не может лишить его права собственности на машину по брачному договору: тело не является имуществом в понимании гражданского кодекса, супруг по своему усмотрению распоряжается им», — уточнил Мурат Бороков.
Брачным договором нельзя ограничить или лишить дееспособности и/или правоспособности супруга. «Например, пункт, ограничивающий одного из супругов в праве на обращение в суд, окажется ничтожным, даже если он будет включен в договор. Или, например, если муж хочет ограничить жену в работе в какой-то области (модельный бизнес, эстрада и пр.) и брачный договор будет предусматривать запрет на осуществление этой деятельности, то, опять-таки, данный пункт станет ничтожным», — рассказал Бороков.
С брачными договорами при сделках с жильем чаще всего сталкиваются агентства элитной недвижимости. «При продаже недвижимости необходимо предоставлять либо согласие супруга на отчуждение недвижимого имущества, либо заявление о том, что человек не состоит в браке. Многие вместо согласия предоставляют на сделку брачный договор. Далее именно брачный договор подается в Росреестр, чтобы государственные регистраторы могли проверить, действительно ли имущество принадлежит тому или иному супругу, действительно ли этот вопрос в брачном договоре урегулирован и не нужно ли получать дополнительное согласие супругов», — рассказал юрисконсульт агентства Savills.
Брачный договор востребован у предпринимателей — им пользуются, чтобы компании работали без вторжения извне. «Например, это позволяет отчуждать доли в компании без предварительного получения нотариально удостоверенного согласия супруги или супруга. Один из супругов, задекларировав, что все имущество, купленное на его имя, является его персональной собственностью, самостоятельно занимается бизнесом, не привлекая другого, который и не знает, какие операции проводит компания», — подытожил Мурат Бороков.
Этапы заключения брачного договора у нотариуса
Процедура заключения брачного договора у нотариуса состоит из нескольких этапов.
- Обращение сторон к нотариусу и предоставление необходимых данных и документов для составления проекта договора; направление нотариусом запросов в государственные реестры, ответы на которые необходимы для составления проектабрачного контракта (договора).
- Составление текста брачного договора и проверка его соответствия действующему законодательству.
- Указание и проверка всех реквизитов (дат, цифр, написания фамилий, имен, отчеств, адресов и иных данных), отсутствия взаимоисключающих, противоречащих друг другу положений, нечетких формулировок, которые впоследствии могут привести к различным трактовкам и судебным тяжбам, спорам.
- Нотариус зачитывает текст всего брачного договора сторонам вслух перед подписанием, разъясняет правовые последствия сделки, отвечает на вопросы сторон, по итогам подготавливает финальную версию договора для подписания брачного договора в трех экземплярах, один из которых хранится в делах нотариуса, а остальные выдаются супругам на руки после подписания
- Собственно, подписание брачного контракта.
- Нотариальное заверение сделки и регистрация ее установленным образом документально и в электронном реестре. В случаях, предусмотренных законом нотариус подает сведений на регистрацию по итогам заключения брачного договора, влекущего смену титульного собственника имущества.
Сколько стоит заключить брачный договор у нотариуса в Москве
Брачный договор в России не пользуется большой распространенностью. Российский менталитет еще не готов вступать в брачные отношения с ранее заключенным контрактом. Однако, учитывая с какими сложностями и не всегда справедливыми ситуациями, сталкиваются разводящиеся супруги, то брачный договор может выступать единственно верным решением в разрешении имущественных конфликтов.
Если вы не согласны с положениями Семейного Кодекса о разделе имущества после развода, хотите обезопасить себя, не зная, насколько доверительными отношения будут у вас с супругом через 5, а то и 10 лет, то лучшим вариантом является заключение брачного договора, действие которого будет приравниваться к закону.
Итак, сколько на сегодняшний день стоит такая услуга и что от вас потребуется?
Юридическая сила договора в 2021 году
Брачный контракт вступает в силу с момента заключения брака или с момента регистрации у нотариуса. Однако договор не должен нарушать конституционные права каждой из сторон – если в нем прослеживается нарушение, его можно через суд признать недействительным.
Условия не должны ставить мужа или жену в неблагоприятное для них положение, противоречить стандартам СК РФ.
В интернете и на телевидение сформировалось неправильное отношение к брачным контрактам. Нередко этот тип сделок позиционируется как документ, который регламентирует последствия в случае:
- супружеской измены – например, если муж застал жену в постели с другим мужчиной, то она рискует остаться без ничего при разводе;
- нарушения бытовых обязанностей – жена не приготовила ужин? Значит, это повлечет для нее неблагоприятные последствия;
- рождения детей – к примеру, за рождение сына жена получит в подарок 100 000 рублей, за рождение дочери – ничего.
Тем не менее, можно установить, что до рождения детей применяется режим раздельной собственности – все, что зарегистрировано на жену, ей достается в случае развода без права претендовать на имущество супруга. После рождения ребенка автоматически устанавливается режим совместной собственности.
Важно! Вы не вправе установить, к примеру, что после развода сын будет проживать с мужем, дочь – с женой. Такие вопросы решаются только в судебном порядке.
Имущество, нажитое в браке, не может на 100% достаться кому-то из сторон. Оно делится на всех. Если контракт содержит представленное условие, его с легкостью можно будет признать недействительным.
Отдельно следует рассмотреть вопрос – может ли заключаться брачный контракт в гражданском браке, когда пара не регистрирует своих отношений в ЗАГСе. Заметим, что законодатели не предусматривают подобных отношений – есть сожители, есть супруги. Гражданских браков в 2021 году юридически не существует.
Соответственно, заключить подобный договор сожители не могут. Тем не менее, у них остаются другие возможности по типам сделок:
- договор дарения;
- договор мены;
- договор купли-продажи и так далее.
Сроки и стоимость заверения
Обратиться к нотариусу и получить готовый документ, полностью соответствующий всем юридическим требованиям, можно за один день. Обычно никаких проблем с его оформлением, составлением и заверением не возникает. Именно поэтому супругам не следует волноваться о сроке изготовления документа.
Окончательную стоимость оформления назвать трудно. Согласно законодательству РФ нотариус берет за заверение 500 руб. Однако за само составление документов и другую техническую работу возможно взимание дополнительной платы, которая определяется тарифами конкретного нотариуса. Стоимость сильно варьируется в зависимости от сложности документа, а также требований заинтересованных лиц. Так как эта сумма не регламентируется законом, она может быть равна как 5, так и 10 тыс. руб.
Когда договор может быть признан недействительным
Даже если случится так, что вы подпишете договор на условиях, которые ставят вас в крайне невыгодную позицию, то это не лишает права признания договора недействительным в судебном порядке.
Закон не содержит конкретного перечня ситуаций, которые делают брачный договор недействительным. Судам следует самостоятельно проверять, не ставят ли договорные условия одного из супругов в неблагоприятное положение (на основании ст. 42, ст. 44 Семейного кодекса, а также Определения Конституционного суда РФ № 779-О-О).
Когда по условиям брачного договора один из супругов полностью лишается имущества, то такой договор становится недействительным. Но также делает недействительным договор тот факт, если все имущество, которое переходит по нему определенной стороне, не существует в действительности. Например, супруги планировали его приобрести при оформлении брачного контракта, но так этого и не сделали.
Если на момент подписания брачного договора имущество было в собственности, а в процессе развода оно не сохранилось, то суд признает договор недействительным. Например, жене при разводе должна была достаться квартира, но в браке она была продана, а вырученные в результате деньги пошли на ремонт в доме, который переходит по контракту мужу. Такой договор допускается признать недействительным, так как жена остается ни с чем.
По брачному договору может быть предусмотрено, что имущество при разводе перейдет к тому супругу, на чье имя оно было приобретено. Например, у семьи имелась единственная квартира, и она была оформлена на мужчину. Суд может посчитать такой подход несправедливым и разделить недвижимость поровну.
Также оспорить в суде можно договор, который предполагает существенную диспропорцию между тем, что получит жена, и что должно отойти мужу. Пример некорректного распределения: мужу — квартира, жене — телевизор.
Заверение у нотариуса
Любые брачные договоры и изменения в него подлежат нотариальному заверению. Это требование указано в ст. 41 Семейного кодекса. Без соблюдения указанного условия договоры становятся недействительными. За каждое обращение к нотариусу предстоит оплатить пошлину в размере 500 р. (на основании ст. 333.24 Налогового кодекса).
Также у нотариуса можно заказать разработку самой формы договора, но за это нужно будет дополнительно заплатить около 10 тыс. р. Но это необязательно: стороны могут составить договор самостоятельно либо с помощью юридической компании, а затем обратиться к нотариусу.
Договор необходимо составить в трех экземплярах: по одному для каждого из супруга и еще один останется храниться у нотариуса. С собой к нотариусу необходимо взять паспорта, свидетельство о заключении брака (если стороны уже поженились), документы о праве собственности приобретенного имущества.
- Наследство и завещания 1.1. Понятие наследования
- 1.2. Основания возникновения права наследования
- 1.3. Состав наследства
- 1.4. Субъекты наследования
- 1.5. Процедура оформления наследства
- 2.1. Понятие и признаки завещания
- 2.2. Порядок удостоверения завещания
- 2.3. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах
- 2.4. Отмена и изменение завещания
- 2.5. Совместное завещание супругов
- 3. Наследование по наследственному договору
- 4. Наследование по закону
- 5. Открытие наследства
- 6.1 Особенности принятия наследства
- 6.2 Принятие наследства наследником одновременно по нескольким основаниям
- 6.3 Способы принятия наследства
- 6.4 Сроки принятия наследства
- 6.5. Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии
- 7. Отказ от наследства
- 8.1. Общие правила выдачи свидетельства о праве на наследство
- 8.2. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по закону
- 8.3. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию
- 9.1. Охрана наследственного имущества
- 9.2. Доверительное управление наследственным имуществом
- 10.1. Понятие и порядок создания наследственных фондов
- 10.2. Управление наследственным фондом
- 10.3. Выгодоприобретатель наследственного фонда
- 10.4. Ликвидация наследственного фонда
- 11. Соглашение о разделе наследуемого имущества
- 12.1. Право на обязательную долю в наследстве
- 12.2. Выделение супружеской доли в наследстве
Популярность растет: россияне все чаще заключают брачные договоры
14.02.2019
В феврале, в преддверии Дня влюбленных, традиционно наступает горячая пора: многие пары планируют бракосочетание на символичную дату и отделы регистрации актов гражданского состояния испытывают наплыв брачующихся. Нотариусы же отмечают, что пары, собирающиеся узаконить отношения, все чаще планируют не только церемонию и банкет, но и визит в нотариальную контору. Цель визита — заключение брачного договора. В практике одного из нотариусов Перми был случай, когда супруги приехали в контору в свадебных нарядах — прямо перед тем, как отправиться на торжественную регистрацию брака.
Популярность брачных договоров возрастает ежегодно. Так за прошлый год нотариусы Российской Федерации удостоверили более 110 тысяч брачных соглашений.
До конца 90-х о существовании брачного договора мало кому было известно. Договорной режим владения имуществом появился в Гражданском кодексе Российской Федерации лишь в 1995 году. Сегодня же о целесообразности заключения брачного договора задумываются не только молодожены, но и пары, прожившие в браке много лет.
Сколько стоит заверить брачный договор у нотариуса, и обязательно ли это делать
Юристы могут не только помочь с экспертной оценкой стоимости имущества, сбором необходимой документации, оформлении договора и внесении в него изменений, но и быть посредником при нотариальном заверении. Правда стоимость таких услуг может доходить до 50 тыс. руб., в зависимости от объема и сложности работы. Но даже при полном юридическом контролировании процесса, юридическую силу документу может придать только подпись нотариуса. Выбирать юридическую контору желательно по заслуженной репутации и положительным отзывам. Ведь неточно или неправильно составленный брачный контракт может привести к печальным последствиям для супругов. Если из-за этого соглашение окажется недействительным, то все имущественные отношения между мужем и женой будут регулироваться только нормами закона. В соответствии с пожеланиями супругов, нотариус должен составить подробный и юридически правильный договор.
Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, производится в соответствии с этим соглашением в целях защиты алиментных платежей от инфляции. Стороны могут предусмотреть различные варианты индексации размера алиментов. В частности, если первоначальным способом уплаты алиментов была избрана твердая денежная сумма, уплачиваемая периодически, то индексацию ее можно определить, к примеру, в процентном отношении (предположим, ежемесячное увеличение размера алиментов на 1 процент по отношению к сумме, причитающейся к выплате за каждый предыдущий месяц) либо также в твердой денежной сумме (например, ежемесячное увеличение размера алиментов на 100 рублей).
Пожалуй, наиболее широко используемым способом индексации размера алиментов на практике является применение уплаты алиментов в рублевом эквиваленте определенной суммы в иностранной валюте. При определении курса избранной сторонами валюты по отношению к рублю участники соглашения могут использовать официальный курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком России, а также курс любого иного банка либо вправе установить свой собственный курс валюты по отношению к рублю. Способ определения курса должен быть назван в соглашении.
Если в качестве способа уплаты алиментов сторонами избрано применение определенного количества минимальных размеров оплаты труда, то уже в самом таком способе определенным образом заложена индексация размера получаемых алиментов. Однако даже в этом случае стороны могут договориться о применении дополнительного индексирования алиментных платежей по избранному ими принципу.
В случаях, когда соглашением об уплате алиментов не предусматривается порядок индексации, индексация производится администрацией организации по месту удержания алиментов в соответствии со ст. 117 СК: пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты труда.
Под наследованием понимается переход имущества одного физического лица (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследникам) в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Институт наследования занимает особое, чрезвычайно важное место среди иных гражданско-правовых институтов. Право наследования гарантировано Конституцией РФ.
Наследование регулируется:
– Гражданским кодексом РФ;
– другими законами РФ;
– иными правовыми актами.
Действующая ныне часть третья ГК, содержащая нормы наследственного права, принята Государственной Думой 1 ноября 2001 г., одобрена Советом Федерации 14 ноября 2001 г., подписана Президентом РФ 26 ноября 2001 г., введена в действие с 1 марта 2002 г. Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».
До приведения действующего законодательства в соответствие с частью третьей ГК законы и иные правовые акты РФ, а также акты законодательства Союза ССР, действующие на ее территории, применяются постольку, поскольку они не противоречат части третьей Кодекса.
Следует иметь в виду, что часть третья ГК применяется к гражданским правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По гражданским правоотношениям, возникшим до введения в действие части третьей ГК, нормы ее применяются к тем правам и обязанностям, которые возникли после введения ее в действие.
Отдельным нормам, регулирующим порядок наследования, упомянутым Федеральным законом придана обратная сила. Так, применительно к наследству, открывшемуся до введения в действие части третьей ГК, круг наследников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Кодекса в случаях, если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса не было выдано свидетельство о праве на наследство Российской Федерации или муниципальному образованию или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям.
В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в соответствии с правилами ГК РСФСР, но являются таковыми по правилам части третьей действующего Кодекса (ст. ст. 1142 – 1148 ГК), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей ГК.
При отсутствии наследников, указанных в ст. ст. 1142 – 1148 ГК, либо если никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного имущества.
Особым образом регулируются Федеральным законом правила о наследовании по завещанию:
– к завещаниям, совершенным до введения в действие части третьей ГК, применяются правила об основаниях их недействительности, действовавшие на момент совершения завещания;
– правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК, применяются к завещаниям, совершенным после введения в действие части третьей ГК.
При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил гражданского законодательства не вытекает иное.
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК).
Не входят в состав наследства личные неимущественные права и иные материальные блага, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя (в частности, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина), а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами.
В соответствии со ст. 1111 ГК наследование осуществляется по завещанию и по закону.
Одним из основных отличительных положений о наследовании в соответствии с частью третьей ГК является несомненный приоритет такого основания наследования, как наследование по завещанию. Согласно абз. 2 ст. 1111 ГК наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК.
Однако о преимуществах наследования по завещанию свидетельствует не только формальная конструкция ст. 1111 ГК, согласно которой наследование по завещанию названо на первом месте. Множество новых норм Кодекса направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества. В частности, об отмеченной направленности Кодекса свидетельствуют:
– провозглашенный и гарантированный рядом норм принцип свободы завещания;
– принцип тайны завещания;
– гарантии тайны совершения завещания;
– отсутствие в законодательстве каких бы то ни было ограничений в отношении круга наследников по завещанию;
– снижение размера обязательной доли в наследственном имуществе по сравнению с ранее существовавшим;
– изменение порядка опреде��ения обязательной доли в наследстве;
– предоставление завещателю возможности выбора формы совершения завещания и др.
Основные принципы определения обязательной доли в наследственном имуществе сформулированы в п. п. 2 – 4 ст. 1149 ГК.
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.
Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.
Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.
Приведем конкретный пример. Наследодатель завещал принадлежащую ему на праве собственности квартиру в равных долях сестре и брату. На момент открытия наследства у наследодателя имелись жена 58 лет и совершеннолетний трудоспособный сын. Другого имущества, которое могло бы являться предметом наследования, у наследодателя не было.
На получение свидетельства о праве собственности пережившая супруга претендовать не вправе, поскольку она (собственность) приобреталась наследодателем до вступления в брак, однако хотела бы получить свидетельство о праве на наследство на причитающуюся ей обязательную долю в наследственном имуществе. В наследственную массу входит только названная в завещании квартира.
При определении обязательной доли в данном случае будут приниматься в расчет два наследника по закону – жена и сын наследодателя. Поскольку они согласно ст. 1142 ГК являются наследниками первой очереди, то при отсутствии завещания брат и сестра наследодателя как наследники второй очереди не имели бы права на наследство.
Обязательная доля жены наследодателя будет исчисляться исходя из 1/2 доли, так как при наследовании по закону жена и сын наследовали бы в равных долях каждый.
В итоге жена наследодателя должна получить 1/2 долю от 1/2 доли, т.е. 1/4 долю.
На 3/4 доли в праве на наследственное имущество будет выдаваться свидетельство о праве на наследство по завещанию в равных долях каждому сестре и брату наследодателя. Каждый из наследников по завещанию в результате должен получить 1/2 долю от 3/4 долей, оставшихся после определения доли обязательного наследника, т.е. по 3/8 доли.
Для удобства выдачи свидетельства о праве на наследство целесообразно привести исчисленные доли к общему знаменателю:
– по завещанию: доля сестры наследодателя – 3/8, доля брата – 3/8;
– по закону (ст. 1149 ГК): доля жены наследодателя – 1/4, или 2/8.
Другой пример. Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и двум племянникам в равных долях каждому.
Сын наследодателя, являющийся одним из наследников по завещанию, на момент смерти наследодателя был инвалидом I группы.
Других наследников по закону у наследодателя не имелось.
В данном случае при наследовании по закону (при отсутствии завещания) единственным наследником первой очереди являлся бы сын наследодателя и к нему перешло бы все наследственное имущество. Поэтому при наличии указанного завещания он имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 1/2.
Права его как обязательного наследника ущемлены завещанием, поскольку ему завещана доля размером менее обязательной доли (1/3).
1/2 (обязательная доля – 1/3 (завещанная доля) = 1/6.
Таким образом, сын наследодателя должен получить по завещанию 1/3 долю наследства в соответствии с волей завещателя, а также в порядке ст. 1149 ГК (по закону) как обязательный наследник – 1/6 долю наследства. Остальные наследники по завещанию (двое племянников) могут унаследовать только оставшуюся 1/2 долю (1 – 1/3 – 1/6 = 3/6 = 1/2) на двоих, т.е. по 1/4 доле каждый.
Приведем все исчисленные доли к общему знаменателю. В итоге свидетельство о праве на наследство по завещанию можно будет выдать в следующих долях:
– по завещанию: сыну наследодателя – на 4/12 доли, племянникам – на 3/12 доли каждому;
– по закону (ст. 1149 ГК) – сыну наследодателя – на 2/12 доли.
Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю – из той части имущества, которая завещана.
Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в ��езавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.
Пример. Гражданином Н. было сделано завещание на квартиру в пользу брата.
На момент смерти наследодателя у него имелись трое детей, в том числе:
– сын, являющийся инвалидом I группы;
– дочь 53 лет, которая к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям;
– сын, совершеннолетний и трудоспособный как по возрасту, так и по состоянию здоровья.
Кроме указанных наследников права на наследство заявлены законным представителем несовершеннолетнего внука наследодателя, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся.
Все наследники претендуют на наследство.
Незавещанным у Н. остался жилой дом оценкой 350000 рублей. Оценка завещанной квартиры составила 50000 рублей.
Методика исчисления обязательной доли:
1. В первую очередь необходимо определить, имеет ли кто-либо из наследников право на обязательную долю в наследстве.
В приведенном примере дочь наследодателя не имеет оснований претендовать на получение обязательной доли, поскольку не достигла пенсионного возраста. Выход на пенсию на льготных основаниях права на обязательную долю в наследстве не дает.
Не вправе также претендовать на обязательную долю внук наследодателя. Хотя он и является несовершеннолетним на момент открытия наследства, однако под круг обязательных наследников, перечисленных в ст. 1149 ГК, не подпадает.
Сын гражданина Н., напротив, является обязательным наследником, поскольку он – инвалид I группы и, следовательно, является нетрудоспособным по состоянию здоровья.
2. Определение числа наследников по закону и размера доли, которая причиталась бы нетрудоспособному сыну наследодателя при отсутствии завещания и наследовании по закону.
Наследниками по закону в данном случае являлись бы: 2 сына, дочь и внук наследодателя (внук – по праву представления). При этом внук мог бы наследовать долю, причитавшуюся его матери, если бы она была жива к моменту открытия наследства.
Таким образом, в случае отсутствия завещания нетрудоспособный сын наследодателя получил бы 1/4 долю наследства («законная доля»).
Исходя из этой доли будет определяться обязательная доля.
Изменение и расторжение брачного договора
Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор.
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора.
Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.